You are on page 1of 38

EFECTOS DEL MATRIMONIO

El matrimonio produce efectos respecto:


1. La persona de los cónyuges
2. Los bienes de los cónyuges
3. Los hijos

1. Respecto de la persona de los cónyuges.-


Estos tiene él titulo de VIR y UXOR . La mujer participa de la misma condición social de su
marido respecto de los honores y dignidades , sin embargo , la condición de plebeya y liberta no se
borra con el matrimonio con un patricio o con un ingenuo . El matrimonio por si solo no hace
ingresar a la mujer a la familia agnaticia de su marido , la mujer solo ingresa a esta si al matrimonio
se le agrega la manus , en tal caso la mujer pasa a ocupar el lugar de hermana de sus propios hijos.
El matrimonio romano es monogámico y el adulterio de la mujer se sanciona con mayor severidad
que el del hombre ,ya que con ello puede ingresar a la familia hijos de sangre extraña.

2. Respecto los bienes de los cónyuges.-


Para estos efectos debemos distinguir entre matrimonio cum manus y matrimonio sine manus.-
Matrimonio cum manus.- Son aquellos matrimonios a los que se le agrega la manus.
a) Los bienes que tiene la mujer al momento de casarse y los que esta adquiera durante el
matrimonio, ingresan al patrimonio del marido.-
b) En un comienzo las deudas que tenia la mujer al momento de casarse se extinguían por la
captivitis diminutio mínimas , pero como esto resultaba injusto para los acreedores , el pretor
intervino y estableció que si la mujer tenia deudas al momento de casarse , se suspendían los
efectos de la manus hasta que los acreedores cobrasen sus créditos en el patrimonio de la mujer.-
La mujer tiene derechos hereditarios en la sucesión de su marido como agnada en línea recta de
primer grado.
Matrimonio sine manus.- En este caso rige entre los cónyuges un régimen de separación total de
bienes, es decir , cada cónyuge mantiene la situación patrimonial anterior al matrimonio, sin
embargo la comunidad de vida que impone el matrimonio y dado que es el hombre quien mantiene
a su mujer , lo normal es que esta confíe a su marido la administración de su patrimonio, así surgen
los llamados bienes parafernales que son " aquellos bienes propios de la mujer cuya
administración esta confiada a su marido ", este ultimo administra según instrucciones de su mujer
y se rige por las reglas generales del mandato, en resumen la situación es la siguiente :

a) Los bienes que la mujer aporta al matrimonio y los que esta adquiere durante su vigencia , le
pertenecen exclusivamente . Tratándose se las adquisiciones hechas durante el matrimonio, la
mujer debe tomar todas las precauciones para desvirtuar la presunción muciana , la que reputa
que toda adquisición hecha durante el matrimonio pertenece al marido.
b) La mujer tiene la libre administración de sus bienes y puede disponer de ellos de la misma forma
que lo hacia antes de casarse .
c) Las deudas de la mujer se hacen efectivas de su patrimonio.
d) La mujer no tiene derechos en la sucesión de su marido, sin embargo, como esto resultaba
injusto el pretor concedió a la mujer derecho a suceder a su marido en el cuarto orden de
sucesión a falta de otro mejor heredero.
LA DOTE

"Es un conjunto de bienes que le son otorgados al marido por la mujer o a nombre de ella para
ayudarle a soportar las cargas del matrimonio ".
Características:
a) La dote solo tiene cabida en un matrimonio sine manus
b) La dote a la larga sustituyo a la manus
c) En un comienzo los bienes dotales eran adquiridos por el marido de un modo definitivo. Con
posterioridad se estableció que el marido adquiría el dominio temporal de los bienes dotales y
que debían restituirlos a la mujer una vez disuelto el matrimonio.-

• Clasificación de la dote:
i. Dote necesaria y dote voluntaria: Según si existe o no obligación de constituirla . La dote
necesaria " es aquella constituida por quien esta obligado a dotar " , desde el emperador
Calacala están obligados a dotar el padre y el abuelo paterno de la mujer si esta carecía de
bienes. La dote voluntaria es aquella constituida por quien no está obligado a dotar.

ii. Profecticia y adventicia.- Según quien la constituye. La dote Profecticia "es aquella
constituida por el padre o ascendiente paterno de la mujer ". La dote adventicia "es aquella
constituida por la propia mujer u otra persona que no sea el padre o un ascendiente paterno de
la mujer ".

• Formas de constituir una dote.- La dote puede constituirse por acto entre vivos o por causa de
muerte.
Por acto entre vivos hay dos formas:
i. Datio dotis.- Consiste en la entrega formal de los bienes dotales al marido.
ii. Promissio dotis .- Consiste en una simple promesa de entregar los bienes dotales.

En un comienzo la promissio dotis dado que era un simple pacto no producía efecto alguna, para
que tuviese efectos las partes debían recurrir a una estipulatio o a la dotis dicsio, procedimientos
que daban al marido acción para exigir el cumplimiento. En el siglo tercero Teodosio II y
Valentienano III dieron pleno valor obligatorio a la promissio dotis la que queda sancionada con
una condictio ex leje .

Por causa de muerte.- La dote se constituye mediante un legado hecho a la mujer o al marido para
que fuese destinado a dote.

Como quiera que se constituya la dote , sus efectos quedan supeditados a la existencia del
matrimonio, porque si en carece de objeto.

• Dote durante el matrimonio


El marido adquiere el dominio de los bienes dotales y en consecuencia tiene el uso, goce, y la libre
disposición de los mismos , sin embargo, como pesa sobre él una eventual obligación de restituir
estos bienes esta sujeto a cierta limitaciones .
i. Les está prohibido enajenar o hipotecar fundos itálicos que estén comprendidos en la dote, con
excepción de aquellos que fueron aportados con estimación de su valor.
ii. Como el marido se encuentra obligado a restituir en especie las cosas individualmente
determinadas que ha recibido, debe emplear al misma diligencia que emplea con sus propios
negocios , es decir, responde no solo del dolo sino de la culpa grave y de la leve in abstracto.

Restitución de la dote

Primera hipótesis; por muerte de la mujer.


El constituyente de la dote adventicia o sus herederos puede reclamar la restitución de la dote
empleando al efecto la actio rei uxoria .Si se trata de una dote Profecticia solo el constituyente
puede reclamar la restitución si sobrevivía a la mujer , si hubiese muerto antes la dote quedaba de
manera definitiva para el marido.-

Segunda hipótesis; por muerte del marido o por divorcio


Es la mujer la que cuenta con la actio rei uxoria para solicitar la devolución o restitución de la
dote, el marido la restituir la dote tiene ciertos derechos o beneficios.-
a) Cuenta con el beneficio de competencia , en virtud del cual no puede ser obligado a pagar mas
de los que buenamente pueda , conservando lo necesario para una modesta subsistencia de
acuerdo a su rango y condición .
b) El derecho a conservar una parte de la dote si el divorcio se produjo por culpa o adulterio de
mujer y además tiene derecho a conservar una parte por cada hijo.

En el derecho justineaneo se sustituyó la actio rei uxoria por una actio ex estipulati con la que
constaba el constituyente aunque no hubiese recurrido a una estipulatio para constituir la dote ,
esta actio ex estipulati se diferencia de lo que surge de la estipulatio por ser una acción de buena fe.
Justineano con posterioridad cambia el nombre de esta acción denominándole actio doti.-

EFECTOS SOBRE LOS HIJOS

El efecto del matrimonio sobre los hijos es lo que da origen a la filiación legitima. Requisitos:
a) Matrimonio de los progenitores
b) Concepción dentro del matrimonio
c) Paternidad
d) Maternidad

b. Concepción dentro del matrimonio .- Se presume concebido dentro del matrimonio al hijo que
nace anterior a 180 dias después de celebrado el matrimonio, y nunca nacido después de 300
días de disuelto el matrimonio .
c. Paternidad.- Los hijos concebidos dentro del matrimonio están amparados por una presunción
simplemente legal , en virtud de la cual se reputa que tiene por padre el marido de la madre. El
marido de la mujer si desea impugnar su paternidad deberá acreditar que durante todo el
periodo en que la concepción fue posible no pudo tener acceso a la mujer. Esta presunción se
conoce el nombre de pater ist est.-

d. Maternidad .- Para probar la maternidad se requiere probar el parto y la identidad del producto
del parto.-
TERMINACION DEL MATRIMONIO

Las causales de termino son varias :

1) En los primeros años el pater podía terminar el matrimonio de sus hijos en virtud de su
autoridad. Los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio privaron de esta facultad al pater.-
2) Por muerte de uno de los cónyuges.-
3) Por perdida de la libertad.-
4) Por perdida de la ciudadanía romana.-
5) Impedimento sobreviniente.-
6) El divorcio.- Dado que el derecho romano exigía durante toda la vigencia del matrimonio la
concurrencia del afecto marital , su ausencia es causal de termino del matrimonio , el que
concluye por divorcio . El divorcio puede ser de dos clases .
a) Bonagratia.- de común acuerdo
b) Repudiación .- Que es el divorcio unilateral , es decir, por la voluntad de uno de los cónyuges .

El divorcio Bonagratia no está sujeto a formalidad alguna, la repudiación en cambio , si está sujeta
a formalidades tendientes a facilitar su prueba , así si la repudiación es hecha verbalmente el
cónyuge interesado en le divorcio tiene que notificar al otro su intención ante la presencia de 7
testigos , y si es por escrito el cónyuge interesado debe remitir al otro el líbelo de repudiación a
través de un liberto.-

OTRAS UNIONES LICITAS

El concubinato .- Es una cohabitación estable con mujer de cualquier índole sin maritalis afectio.

El origen de esta institución se encuentra en la ley Julia de adulterio , dictada a comienzos del
imperio, la que calificó de estupro toda relación con viuda o mujer joven fuera del matrimonio ,
exceptuando expresamente esta relación más estable y duradera que pasa a denominarse
concubinato.

Requisitos:
♦ Solo se admite una concubina
♦ Solo puede tener concubina el varón que no tenga cónyuge legitima
♦ No esta permitido el concubinato entre personas cuyo parentesco les hubiere impedido contraer
matrimonio
♦ Solo es permitido a las personas púberes
♦ No requiere de la autorización del pater familia
♦ No está sujeto a las demás prohibiciones o impedimentos para contraer matrimonio

Efectos del concubinato


♦ No produce ninguno de los efectos del matrimonio
♦ No lleva a la mujer a la condición de uxor ni a la condición de su concubino
♦ Los bienes de los concubinas no resultan afectados , ellos mantienen la situación patrimonial
que tenían antes del matrimonio.
♦ Los hijos nacidos de concubinato son naturales , que no quedan sometidos a la patria potestad el
padre biológico , por lo tanto , solo es cognado de su madre y ascendentes de su madre

EL CONTUBERNIO

Es la unión entre esclavos o entre una persona libre y un esclavo. El contubernio no tiene ningún
efecto civil , sin embargo el vinculo producido por la procreación se considera para efectos de
impedir el matrimonio si los esclavos legan a ser manumitidos.-

MATRIMONIO SINE CONNUBIO

Es aquel matrimonio en que a menos uno de los contrayentes carece del jus connubio .
El único efecto del matrimonio sine connubio es que autoriza al marido para perseguir el adulterio
de la mujer. Esta clase de matrimonio en algunos casos previstos por la ley podrían convertirse en
matrimonio civil romano.-

LOS ESPONSALES

Preceden al matrimonio y constituyen una promesa de matrimonio mutuamente aceptada.-

Requisitos

En términos generales se necesitan los mismos que para contraer matrimonio , pero con las
siguientes excepciones .-
 Pueden celebrar esponsales los mayores de siete años
 El año de luto no constituye impedimento
 El funcionario de provincia y su hijo pueden celebrar esponsales con mujer originaria o
domiciliada en dicha provincia.-
 El pater puede desposar a sus hijos sin el consentimiento de ellos ,siempre que lo haga con una
persona digna.-
 A diferencia del matrimonio los esponsales si admiten plazo y condición.-

Efectos

 No da acción para exigir su cumplimiento.


 Si se estipula una pena para el caso de incumplimiento ella es nula por ser contraria a la buenas
costumbres .-
 Si se dan arras , es decir una suma de dinero en garantía de su cumplimiento al que las da , las
pierde y el que las recibe debe devolverlas doblada si el matrimonio no se verifica por su culpa
pero si quien lo recibe es un menor , sol debe restituir el simplo.-
 Los esponsales establecen entre los esposos un vinculo de cuasi afinidad que le impide celebrar
otra esponsales o nupcias con una esposa distinta a su esposa sin incurrir en nota de infamia.-
 Dan derecho al esposo a perseguir las injurias hechas a la esposa
 Los esponsales imponen fidelidad mutua.
LA MANUS
Es l poder eventual que ejerce el marido sobre su mujer casada cum manus , en cuya virtud la
mujer entra o ingresa a la familia agnaticia del marido .

Efectos de la manus

1. La mujer entra la familia agnaticia de su marido , ocupando la calidad de una hermana de sus
propios hijos , como hija o nieta de su marido o de su suegro .

2. Los bienes de la mujer entran al patrimonio del pater , lo que ella adquiera durante el
matrimonio pasan al patrimonio de su marido .-

3. ..........

4. ..........

5. La mujer durante el matrimonio no puede obligarse contractualmente en el derecho clásico


porque para ello precisa de la autoritas de su tutor y la mujer casada cum manus es allieni juris
y carece de tutor .

6. El marido tiene un poder disciplinario absoluto sobre la mujer , puede corregirla ,venderla ,
incluso matarla . Entre los delitos domésticos más graves se encuentran : el adulterio , la magia,
beber sino ocultamente y la falsificación de llaves .-

7. De los delitos cometidos por la mujer responde el marido , este puede indemnizar a la víctima o
entregar a la mujer .-

Formas de adquirir la manus

1. CONFARREATIO. Es la forma más antigua de consentir la manus . Consiste en una


ceremonia religiosa que se realiza ante el pontífice máximo acompañado del sacerdote de Júpiter
, otros sacerdotes y ante la presencia de 10 testigos . En esta ceremonia se pronuncian palabras
solemnes , se ofrecía un pastel de harina al dios Júpiter , acto seguido se sacrificaba un animal y
finalmente marido y mujer se sientan en asientos unidos por la piel del animal recién sacrificado
. En el Dº clásico la confereatio es la forma de adquirir la manus propia de los sacerdotes . La
confareatio como institución desaparece antes del derecho justineaneo .

2. COENTIO. La coentio es una venta simbólica de la mujer ante el portador de la balanza y 5


testigos , el marido golpeaba la balanza con una moneda de cobre y luego entregaba la moneda
al pater o al tutor de la mujer quien simulaba ser su vendedor . A continuación el marido
preguntaba a la mujer si quería ingresar a la familia agnaticia a lo que ella respondía
afirmativamente . La coentio fue el medio utilizado en el derecho clásico para constituir la
manus . Fue creada en un principio para permitir que los plebeyos adquirieran la manus , ya
que la confaeratio estaba reservada para los patricios .-
3. USUS. Es una adquisición de la manus por el uso o la posesión continuada de la mujer durante
un año y daba al marido la manus sobre esta . Si la mujer deseaba evitar el surgimiento de la
manus debía interrumpir cada año la posesión de su marido pasando tres noches consecutivas
fuera del techo conyugal .

DISOLUCION DE LA MANUS

Se extingue en términos generales de la misma forma que la patria potestad.


En caso de divorcio la mujer podía obligar al marido a romper la manus en procedimiento inverso
al utilizado para su creación .-

PATRIA POTESTAD

En un sentido amplio puede ser entendida como el poder que el pater ejerce sobre las personas que
están bajo su dependencia , en un sentido restringido es el poder que ejerce el pater sobre la persona
y bienes del hijo .-

CARACTERÍSTICAS

 Es una institución del Dº civil romano , es decir , sólo puede ejercerlo un ciudadano romano
sobre otro ciudadano romano .-

 Tiene por objeto proteger los intereses del pater , no los del hijo .

 Le corresponde al pater familia, no siempre la ejerce el padre ya que a veces su autoridad


desaparece frente a la del abuelo .-

 No se extinguen por alcanzar los sometidos a ella cierta edad o por que se casen .-

 La patria potestad jamás le corresponde a la madre.

DERECHOS DEL PATER SOBRE LA PERSONA DE LOS HIJOS

 Dº de correción y castigo .- En un comienzo esta facultad era total , pudiendo el pater incluso
matar a sus hijos , la única limitación que tenía a este respecto era de convocar antes a un
consejo de familia cuya opinión no lo obligaba . Con el tiempo este poder fue siendo atenuado .
Desde el siglo II d.c. está limitado a un simple poder de correción.

 Dº a disponer de sus hijos ya sea abandonándolos o enajenándolos . El abandono de hijos fue


una práctica frecuente en los primeros siglos y que fue prohibida en el bajo imperio .
Constantino estableció que el niño abandonado pasaba a estar bajo la autoridad de quien lo
encontrara. Justineano dispuso que el hijo abandonado era siempre libre , sui juris e ingenuo.-

 Dº a enajenación . La enajenación de los hijos fue una práctica contra la cual el Dº romano
luchó desde un comienzo , así ya la ley de la XII tablas dispuso para el hijo mancipado 3 veces
consecutivas por el pater quedaba libre de la patria potestad. Caracalla declaró ilícita la venta
de los hijos , salvo en casos de extrema necesidad , Dioclesiano estableció la enajenación de los
hijos a cualquier título que fueran hechas . Constantino mantuvo la prohibición permitiéndola
sólo en casos de necesidad respecto de recién nacidos y siempre que el pater se reservara el Dº
de recuperar al hijo desinteresando al tercero .

 Dº a reclamar al hijo a quien quiera que lo tenga . Para estos efectos desde los primeros tiempos
el pater cuenta con la vindicatio in pariam potestate, con posterioridad el pretor le concedió dos
interdictos ( acciones )

.- Interdicto liberio exeribendi .- Le permite exigir que se le presente al hijo .-

.- Liberio ducandi .- Permite exigir la entrega del hijo si quien lo retiene no justifica tener algún
poder sobre él .-

DERECHOS SOBRE LOS BIENES DE LOS HIJOS

En un comienzo el hijo de familia no tenia bien alguno , ya que ocupaba en cuanto a sus bienes
una situación n semejante a la de un esclavo . La personalidad del hijo era absorbida por la del
pater , el que lo ocupaba como un instrumento de adquisición , pero a diferencia de lo que ocurre
con los esclavos se considera que los hijos tienen sobre el patrimonio del pater , que ellos han
contribuido a aumentar , una especie de copropiedad que permanece latente y se manifiesta a la
muerte del pater en la calidad de heredero que la ley le reconoce . EL hijo de familia en cuanto a
su unidad patrimonial familiar se modificó en el imperio a través de la institución de los peculios.

PECULIIO, Conjunto de bienes cuya administración exclusiva corresponde a hijo o al


esclavo
Clasificación
El hijo de familia a diferencia del esclavo puede tener cuatro clases de peculio.-

1. Profecticio .- es aquel constituidos por aquellos bienes que el pater entrega al hijo de familia .
Esta clase de peculio puede tenerla un esclavo . El propietario de este peculio Profecticio es el
pater , el hijo solo tiene sobre el facultades de disfrute y de administración . Estas facultades
pueden ser revocadas en cualquier momento por el pater .-

2. Castrense .- Es aquel constituido por todo cuanto el hijo adquiere como soldado ya sea por
sueldo, botín de guerra , legado de sus compañeros de armas o donación de sus padres o
parientes a razón del servicio militar . El emperador Augusto concedió al hijo el derecho a
disponer de este peculio por testamento y por acto entre vivos . Si el hijo no disponía de estos
bienes , ellos no constituían herencia intestada sino que pasaban automáticamente al patrimonio
del pater . Justineano hizo aplicable a este último evento la reglas de la situación intestada.-

3. Cuasicastrense .- Es aquel constituido por lo que el hijo adquiere en el ejercicio de cargos


públicos o eclesiásticos o por donación del príncipe . Este peculio esta enteramente asimilado al
peculio castrense salvo en cuanto al derecho de disponer de él por testamento , lo que no es
posible tratándose de este peculio. Justineano permitió al hijo disponer de este peculio por
testamento .-
4. Adventicio .- Es aquel constituido por lo que el hijo adquiere de su madre , abuelo materno y en
general de cualquier modo que no sea ex patris o en calidad de castrense o Cuasicastrense. El
propietario de este peculio es el hijo , el pater sólo tiene la administración y el usufructo.
Excepcionalmente no le corresponde el usufructo en dos situaciones o casos:

a) Cuando el tercero de quien provienen los bienes así lo ha dispuesto


b) Cuando el hijo ah adquirido los bienes contra la expresa prohibición del pater . El hijo no puede
disponer de estos bienes por testamento.

ADQUISICION DE LA PATRIA POTESTAD O FUENTES DE LA PATRIA


POTESTAD

PROCREACIÓN EN JUSTAS NUPCIAS.-


Los hijos nacidos dentro del matrimonio son legítimos por lo que están sometidos a la paria
potestad del pater.-

ADOPCIÓN .-
Es un acto solemne por el cual el pater recibe como hijo o como nieto a quien no estaba antes bajo
su potestad.-

Requisitos jurídicos

a) El adoptante debe ser un pater familia capaz de procrear y debe tener 18 más que el que adopta
como hijo y 36 más que el que adopta como nieto.-
b) No puede adoptarse los hijos naturales propios
c) El que después de haber adoptado a una persona lo emancipa no puede volver a adoptarla .-
d) No se puede adoptar a plazo o a condición .

Clases de adopción.
Arrogación
Adopción propiamente tal

Arrogación.-
Es la adopción de un sui juris

Requisitos : la arrogación es un acto solemne y público

Solemnidades .- Para estos efectos hay que distinguir:

En el derecho antiguo:
Se exige una indagación por parte de los pontífices quienes debían informar acerca de la
oportunidad de la arrogación , ya que ella puede producir la extinción de una familia y de un culto
doméstico .-
Si la opinión de los pontífices es favorable , el pontífice máximo convoca a los comicios curiados .-
Ante el pueblo reunido en los comicios el pontífice máximo interroga al arrogante y al arrogado ; al
primero si desea adoptar y al segundo si consiente con ello .-
Si ambas respuestas son afirmativas el pontífice solicita la aprobación a los comicios .-
Aprobada la arrogación por los comicios el arrogado debe renunciar a su culto doméstico , esto se
conoce como detestatio sacrorum.-

Como era necesario que el arrogante y el arrogado participaran en los comicios , en el derecho
antiguo en los primeros tiempos no podían ser arrogados ni las mujeres ni los impúberes. La
arrogación de estos sólo fue posible cuando los comicios curiados fueron reemplazados por 30
lictores , pues entonces la rogatio populi perdió toda importancia ya que la arrogación se
consumaba con la sola intervención del pontífice máximo.-

En el derecho clásico

Todas estas solemnidades fueron reemplazadas por la intervención del príncipe quien accedía a la
arrogación solicitada mediante un rescripto, esto permitió la arrogación en las provincias donde
antes no era posible arrogar dado a que los comicios curiados se reúnen en Roma.-

Efectos de una arrogación

El arrogado pasa a estar bajo la patria potestad del arrogante e ingresa a la familia agnaticia de este ,
quedando sólo como cognado de su familia .-
Todos los que encontraban sometidos a la autoridad del arrogado pasan a formar parte de la familia
agnaticia del arrogante y a quedar sometidos a este .-
El arrogado participa desde al arrogación del culto privado del arrogante
El arrogante adquiere a titulo universal todo el patrimonio del arrogado por convertirse este en
allieni juris
Justineano modifico este ultimo efecto estableciendo que el arrogante solo tenia el usufructo sobre
los bienes del arrogado .-

La adopción propiamente tal

Es la adopción de un allieni juris . Esta se diferencia de la arrogación porque :


 Es un acto privado
 De ella nunca puede resultar la extinción de una familia

Solemnidades
Fueron distintas a través de la evolución del derecho romano.

Derecho antiguo .-
Se llevaba a cabo mediante tres mancipaciones consecutivas seguido de tres liberaciones y una
vindicatio in patriam potestatem.-
Derecho justineaneo .-
la adopción propiamente tal se realizaba mediante una simple declaración de las tres partes ante el
magistrado . El consentimiento del adoptado se requiere.-

Efectos

Dº clásico .-
El adoptado sale de su familia agnaticia e ingresa a la del adoptante quedando solo como cognado
de su antigua familia . En consecuencia el adoptado perdía todos sus derechos hereditarias en su
antigua familia porque ellos corresponde a los agnados de manera que si adoptante lo emancipaba
después de muerto su antiguo pater no tenia derechos hereditarios en ninguna de las dos familias .-

Dº justineaneo .-
Modificó los efectos de la adopción propiamente tal creando dos clases de adopción.-

a) La adopción menos plena. Esta es una adopción en la que el adoptante es un extraño , es decir ,
no es un ascendiente cognaticio del adoptado , en este caso la patria potestad a la que se
encuentra sometido el adoptado no cesa y este no ingresa a la familia agnaticia del adoptante ,
tan sólo adquiere d1 hereditarios en la sucesión ab intestato del adoptante .-

b) La adopción plena . Es aquella en que el adoptante es un ascendiente cognaticio del adoptado.


En este caso la adopción produce todos sus antiguos efectos , ya que el peligro a que se expone
el adoptado es menor , porque si el adoptado lo emancipa mantiene con él el parentesco
cognaticio , parentesco que el derecho justineaneo considera para llamarlo a suceder

La legitimación

Es una institución que surge bajo el influjo del cristianismo y que se define como el acto en virtud
del cual los hijos naturales se suponen concebidos dentro de justas nupcias y en consecuencia
adquieren el titulo y la condición de hijos legítimos quedando bajo la patria potestad del que fue su
padre natural. La legitimación precisa del consentimiento del hijo , por si este es demasiado joven
basta con que no se oponga .-

Formas de legitimar a un hijo .-

Legitimación por matrimonio subsecuente de los padres . Esta clase se produce cuando el que tiene
hijos de una concubina contrae matrimonio con ella transformando el concubinato en justas nupcias
. El Emperador Constantino introdujo esta forma de legitimación , estableciéndola a favor de
aquellos hijos concebido antes del matrimonio pero nacidos en el.
El emperador Zenón con posterioridad hizo aplicable este beneficio a los hijos concebidos y
nacidos antes del matrimonio .-
Justineano consagro esta forma de legitimación como una institución permanente , estableciendo
los siguientes requisitos :

a) Debía redactarse un acta en la que se dejase constancia de constitución de una dote


b) En esa misma acta debía individualizarse a los hijos que e se deseaban legítimos .

Efectos de esta clase de legitimación .-

Sus efectos son completos es decir el hijo ingresa a la familia agnaticia de su anterior padre natural
y queda sometido a su patria potestad

Legitimación por rescripto imperial


Fue creada por Justineano y sus requisitos son :
 No debe serle posible al padre natural contraer matrimonio con la concubina
 El padre natural no debe tener hijos legítimos
 El padre natural debe solicitarle al emperador la legitimación de sus hijos naturales , el
emperador frente a esta solicitud revisa si esta es procedente y de serlo accede ella .-

Efectos .- Tiene efectos completos

Legitimación por oblación a la curia


Esta surge a raíz de una medida adoptada por Teodosio II y Valentineano III , la que con el
objeto de favorecer a las curias de las villas ............. , dispuso que a los hijos adscritos a una curia
y a las hijas casadas con un decurión , sus padres si no tenían hijos legítimos sus padres podían
dejarle por testamento la totalidad de su patrimonio .
Justineano concedió a los padres naturales en este caso la patria potestad sobre el hijo o hija
permitiendo además legitimar de esta manera aun a aquellos padres que tenían hijos legítimos .-

Efectos .- Sus efectos son limitados


El hijo o hija no ingresa a la familia agnaticia de su padre tan solo adquiere la calidad de agnado
respecto de su padre , pero no respecto de los parientes agnados de este.-

Extinción de la patria potestad

Esta puede extinguirse por acontecimientos fortuitos o por actos solemnes que dependen de la
voluntad de las partes .-

Acontecimientos fortuitos .- Es por muerte del pater familia o del hijo de familia
Por muerte del pater . Si este tiene bajo su autoridad hijos y a nietos , solo los hijos se convierten
en sui juris , porque los nietos quedaran sometidos a la autoridad de sus respectivos padres.-

Por caída en esclavitud del pater familia o del hijo allieni juris . Si en este caso la causal es
prisión de guerra y llega a aplicarse el jus post liminio , en tal caso se presume que la patria
potestad jamas se ha extinguido y los bienes que los hijos hayan adquirido en ese intervalo pasan
inmediatamente al patrimonio del pater . Si por el contrario llega a aplicarse la ficción de la ley
cornelia los hijos se consideran sui juris desde el momento de caída en esclavitud del pater.-

Por la perdida de ciudadanía romana por una de las partes . Por ser la patria potestad una
institución del derecho civil romano.-
Por asumir el hijo ciertos cargos . Sacerdote de Júpiter , vestal , etc.

Actos solemnes que dependen de la voluntad del pater .-

Entregar en adopción , ya que en tal caso el adoptado queda bajo la patria potestad del
adoptante.-

La emancipación es un acto solemne por el cual el pater renuncia la patria potestad que tiene
sobre su hijo o nieto y lo convierte en sui juris .-

Requisitos de la emancipación .-

 Consentimiento del pater y de hijo , el pater puede ser obligado a emancipar . x ej. Si
maltrata a su hijo.
 Observancia de ciertas solemnidades . Para determinar cuales son estas distinguiremos tres
clases de emancipación .-

1. La antigua
2. La anastaciana
3. La justineanea

Antigua.- se realiza mediante tres emancipaciones consecutivas seguidas de tres liberaciones .-

Anastaciana .- Se verifica mediante un rescripto imperial , el que debía inscribirse en los archivos
públicos -

Justineanea .- Se realiza mediante una simple declaración hecha por el pater con anuencia del hijo
ante el magistrado , quien se limitaba a ................ la correspondiente acta.-

Efectos de la emancipación .-

 Se extingue la patria potestad convirtiéndose el hijo en sui juris . El hijo sale de la familia
agnaticia de su pater. El príncipe en su rescripto imperial puede conservarle al hijo sus
derechos como agnado.-
 En cuanto al efecto sobre los peculios del hijo , hay que distinguir de clase de peculio se
trata , así si el peculio es Profecticio el pater puede recuperar los bienes que conforman este
peculio porque le pertenece , si no son reclamados por el pater y el hijo sigue poseiendolos
queda en condición de adquirirlos por usucapión . Si el peculio es adventicio el pater conserva
la mitad d los bienes que lo conforman en usufructo como premio a la emancipación .peculios
castrenses y cuasi castrense . Estos peculios no son afectados por la emancipación ya que
pertenecen al hijo.-

Personas sui juris

Son todas aquellas personas libres de toda autoridad . Se dividen en capaces e incapaces , según
pueden celebrar actos jurídicos sin requerir el ministerio o autorización de otro.-
1. Capaces ( regla general ) .- Son aquellos que por si solos pueden celebrar pueden celebrar actos
jurídicos sin requerir el ministerio o autorización de otro .-

2. Incapaces .- Son aquellos que por estar afecto a una causal de incapacidad no pueden celebrar
actos jurídicos por si sólo sino que requieren del ministerio o autorización de otro .-

Causales de incapacidad .-
 La Edad
 El Sexo
 Una enfermedad
 Prodigalidad

Para las personas incapaces el derecho romano organiza un sistema de protección denominado
guardas.-

La guarda .-

Es una institución que comprende tutela y curatela y fue creada originalmente para proteger el
interés de la familia y no el del incapaz , ya que buscaba preservar el patrimonio familiar a favor de
las personas llamadas a suceder al incapaz . Con el transcurso del tiempo , sin embargo , esta
institución va a ir perdiendo este primitivo sello egoísta y los guardadores pasaran a estar al
servicio de los intereses y necesidades del incapaz.-

La tutela .- en Roma están sometidos a tutela los impúberes y las mujeres púberes .-

Tutela de los impúberes.-


Es en su origen una institución del derecho de gentes , ya que es una institución común a todos los
pueblos , pero su reglamentación es de Dº civil romano. Esta tutela se funda en la incapacidad
natural de los impúberes de velar por si solos por sus intereses.-

Tutela de las mujeres púberes .-


Es una institución del derecho civil romano , tanto en su origen como en su reglamentación y se
caracteriza por ser perpetua , es decir , la mujer sui juris púber está sujeta a tutela de por vida . Esta
institución se funda en la ligereza de carácter e inexperiencia de las mujeres en materias de
negocios . Lo que busca esta institución mas que la protección de la mujer es salvaguardar su
patrimonio a favor de los herederos . la tutela de la mujer puede ser testamentaria , legítima o dativa
, según si el tutor es nombrado por testamento , por la ley o un magistrado .-
La tutela legitima constituye un verdadero derecho para el tutor de manera que le es deferido aun si
se encuentra ausente , es impúber o está loco , e consecuencia es incapaz de actuar como tutor ,
con lo que se priva a la mujer de poder actuar y celebrar ciertos actos . Además la tutela legitima
puede ser cedida a un tercero , a este tercero se le denomina tutor cecicus y sus poderes se
extinguen al extinguirse los del cedente
La función del tutor de la mujer es dar a esta su autoritas para que ella celebre ciertos actos .
Al mujer necesita de las autoritas de su tutor para celebrar aquellos actos que por su naturaleza
tienden a comprometer su patrimonio en perjuicio de sus herederos , así por ej. La mujer necesita de
la autoritas del tutor para :

 Enajenar las cosas mancipi


 Para hacer testamento
 Para obligarse
 Remitir una deuda
 Constituir una dote

Sin embargo la capacidad de la mujer púber es superior a la de impúber ya que la mujer puede
enajenar por si sola cosas nec mancipi , prestar dinero y hacer o recibir un pago .
La tutela de las mujeres termina por conventio in manus , la muerte , arrogación . etc. .

Esta institución fue paulatinamente cayendo en desuso y desapareció entre los siglos IV y V d.c. ,
ello en virtud de una constitución imperial de Honorio y Arcadio quienes concedieron a todas las
mujeres del imperio el jus liberorium , beneficio que conlleva una dispensa de la tutela .-

Curatela

Están sometidos a curatela :


 Los locos y los pródigos
 Los menores de 25 años
 Los que por algún defecto natural no pueden atender sus negocios ( sordos , mudos , ciegos ,
mentecatos y todos aquellos que padecen enfermedades perpetuas )
 Los ausentes
 El que está por nacer
 La herencia yacente
 Los bienes del fallido ( deudor insolvente )

Curatela del demente .-


Un demente es incapaz por el solo hecho de serlo , es decir , su incapacidad comienza al
manifestarse en el locura sin la necesidad de la intervención de un magistrado . Esta incapacidad no
cesa en sus intervalos lucidos pero en ellos l curador debe abtenerse de actuar .-

La curatela del prodigo .-

El prodigo , a diferencia del loco , no es incapaz por el solo hecho prodigo , sino que solo lo es
desde el momento en que el magistrado lo declara incapaz , es decir , la incapacidad del prodigo
surge desde el momento en que es declarado en interdicción de administrar lo suyo . En un primer
momento solo se les designaba curador a quienes dilapidaban bienes provenientes de la sucesión
intestada del padre o del abuelo ( 12 tablas ) , pero con posterioridad se hizo aplicable a todos
quienes disiparan sus bienes , cualquiera fuera el origen de estos .-

Curatela de los menores de 25 años .-


En los primeros tiempos los varones sui juris púberes eran totalmente capaces , sin embargo al
corromperse as costumbres se acrecentaron los peligros a los que estaban expuestos los
adolescentes sui juris y surgió entonces la necesidad de protegerlos , así :

Se dicto la ley plaetoria de circuscriptione adolecetium . Esta ley fue la primera en distinguir entre
mayores y menores de 25 años , protegiendo a estos últimos . La ley plaetoria dispuso:
.- La aplicación de penas pecuniarias o infamantes a quienes engañasen a un menor.-
.-Concedió a los menores la exceptio legis plaetoria para paralizar las acciones que se intentasen en
contra de ellos como consecuencia de un contrato .-
concedió a los menores la posibilidad de solicitar el nombramiento de un curador para que los
asistiese en la celebración de ciertos actos .-
Las medidas de las ley plaetoria afectaron el crédito de los menores . Para remediar esta situación
el pretor concedió el beneficio de la in integrum restitutio propter etatis ( iirpe ) , que una acción en
cuya virtud las partes vuelven al estado anterior al acto o contrato perjudicial .-

Requisitos para la concesión de la iirpe


 El menor debe haber resultado perjudicado , ya sea porque su patrimonio resultó disminuido o
porque perdió una legitima ganancia .-
 El perjuicio debe haberse producido por su falta de edad
 El menor no debe tener otro recurso .-
 Esta acción debe intentarse durante toda la minoría de edad o hasta un año útil después de
alcanzada la mayoría de edad . Justineano modificó este plazo estableciendo que esta acción
podía intentarse durante toda la minoría de edad y hasta 4 años después de alcanzada la mayoría
de edad .-

por esta razón se creó la curatela del menor de 25 años como institución permanente y para asistir a
los menores en la celebración de toda clase de actos jurídicos . Sin embargo la creación de esta
curatela no fue suficiente para restablecer el crédito de los menores ya que estos actuarían asistidos
por su curador , igualmente podían deducir la iirpe , por ellos se creó un beneficio conocido como
la venia etatis .-

la venia etatis .- Es un beneficio concedido por el emperador a los varones mayores de 20 y a las
mujeres mayores de 19 mediante un rescripto imperial y que consiste en una especie de mayoría
de edad anticipada la que pone fin a la curatela y priva la menor de la posibilidad de intentar la
iirpe .-

Designación de los guardadores .-

La tutela o guarda puede ser testamentaria , legítima o dativa. La curatela del demente y la del
pródigo puede ser dativa o legítima , las demás curatelas son todas dativas .-

Tutela testamentaria .- al facultad de designar un tutor por testamento emana de la patria potestad
o de la manu así , el pater familia puede nombrar en su testamento tutor a sus hijos impúberes y lo
mismo puede hacer el marido para su mujer casada cum manus .-
Tutela legítima .- Esta solo procede a falta de tutela testamentaria . La ley de las doce tablas llama
a la tutela del impúber y de la mujer púber y a la curatela del demente y del prodigo al agnado más
próximo y a falta de estos a los gentiles . A la tutela y curatela del liberto se llama a falta de
agnados al patrón y a los descendientes de este .-
En el Dº justineaneo los Dº de familia cognaticia priman por sobre los de familia agnaticia de
manera que la guarda es siempre deferida al cognado más próximo .-

Tutela dativa .- Se aplica solo a falta de legitima si ella es procedente . En roma la designación de
un guardador corresponde a :
 El pretor y los tribunos de la plebe
 Desde el emperador Claudio a los cónsules
 Desde el Emperador Marco Aurelio al Pretor tutelar

La designación pueden provocarlo todos aquellos que tengan intereses en tal designación . Están
obligados a solicitar el nombramiento la madre bajo pena de perder su derecho a heredar y el
liberto tratándose de los hijos impúberes de su patrón .-
Incapacidades y/o excusas para desempeñar una guarda .
Son incapaces para desempeñar una guarda :
 Los que carecen de jus comercium
 Los que por si mismos necesitan un guardador
 Las mujeres , salvo excepciones
 Los infames
 Los menores de 25 años

No es necesario ser sui juris para ser nombrado guardador , bien puede un hijo de familia
desempeñarse como guardador de otro . Todos aquellos que tiene la capacidad necesaria para
desempeñar una guarda están obligados a hacerla , salvo que tengan una legitima causal de excusa .
Las excusas para desempeñar una guarda son :

 Ser mayor de 70 años


 Estar ausente por negocios de estado
 Tener cierto numero de hijos
 Ejercer 3 tutelas distintas
 Ejercer ciertos cargos
 Formalidades que deben cumplir los guardadores antes de entrar en funciones:

.-Todo guardador debe proceder a hacer inventario de los bienes del incapaz , si este inventario no
hecho sin una excusa legítima el guardador se hace culpable de dolo y debe indemnizar todo los
perjuicios que se deriven de la omisión .-
.- Los legítimos y los designados sin previa investigación de su solvencia y honorabilidad por
magistrados locales deben rendir caución de restitución la que se denomina satis datio .-
.- Los tutores testamentarios y los guardadores dativos y los guardadores dativos designados por
magistrados superiores están exentos de la obligación de rendir caución .-

Función de los guardadores


Los guardadores tienen funciones solo de orden patrimonial . El cuidado personal y la educación
del incapaz son confiados generalmente a los parientes más próximos ( la madre ) . Los gastos de
crianza y educación son determinados por el magistrado si es que el pater nada dispuso en su
testamento .-

Formas en que actuarán los guardadores


Los tutores por regla general actuaran otorgando su autoritas interpositio .
Los curadores ,salvo el menor de 25 , años actúan negotiorum gestio
El curador del menor de 25 actúa prestando su consentimiento .-

Autoritas interpositio .- Es el concurso del tutor al acto realizado por el pupilo a fin de completar
con su presencia la incapacidad de este o esta . El acto realizado con la autoritas del tutor es un acto
del incapaz , de manera que las consecuencias de dicho acto se radican en el patrimonio del
incapaz , este es quien resulta acreedor o deudor .

Características de la autoritas interpositio


.- El tutor debe estar presente en el acto . No puede dar su autoritas mediante mensajero , ni con
posterioridad a la celebración del acto .-
.- No admite plazo ni condición
.- Debe ser voluntaria. El tutor no puede ser constreñido por magistrado alguno a prestar su
autoritas.-
.- Solo es procedente cuando el pupilo es infante mayor , es decir , mayor de 7 años .-

por regla general los tutores actúan de esta forma , excepcionalmente los tutores actúan negotiorum
gestio en dos oportunidades :
.- Si el pupilo es menor de 7 años .
.- Si el pupilo se encuentra ausente .

Negotiorum gestio
Consiste en que el guardador realiza por si solo el acto en lugar y a nombre del incapaz y no se
limita a asistirlo para completar su capacidad . En este caso el acto realizado negotiorum gestio
por el guardador ( curador ) es un acto de él y en él se radican todos sus efectos , efectos que deberá
traspasar al incapaz terminada que sea la guarda . Esta es la forma en que actuaran todos los
curadores salvo el del menor de 25 . El curador del menor de 25 se limita aprestar consentimiento
en todos aquellos casos en que de tratarse de impúber requeriría de la autoritas de su tutor , pero a
diferencia de la autoritas interpositio este consentimiento el curador puede prestarlo por carta y con
posterioridad incluso a la celebración del acto .-

Restricciones a los poderes de los guardadores .-


Les está prohibido a los guardadores y/o pupilos , aunque actúen con la autoritas de su tutor y a los
menores aunque cuenten con el consentimiento del curador .-
 No se pueden donar los bienes de incapaz . Solo están permitidos los regalos en las
oportunidades acostumbradas y siempre que sean proporcionados a la fortuna de incapaz
 Enajenar o hipotecar predios rústicos del incapaz
 le esta prohibido al guardador servirse par a su uso personal de las rentas que recibe para el
incapaz , debe invertirlas adquiriendo inmuebles o colocando el dinero a interés .-
Extinción de las guardas
Las guardas termina por causales provenientes del incapaz y por causales provenientes de la
persona o del guardador que producen la concentración de funciones en los restantes guardadores
o hacen necesaria la designación de un nuevo guardador .

CAUSALES QUE PROVIENEN DE LA PERSONA DEL INCAPAZ

1. Por muerte del incapaz o una capitis diminutio del mismo, es decir , por pérdida de la
libertad , de la ciudadanía o por convertirse en allieni juris .

2. Por cesación de la causa de la guarda en los casos en que esto es posible .-

CAUASLES QUE PROVIENEN DE LA PERSONA DEL GUARDADOR

1. Muerte del guardador o capitis diminutio del mismo

2. Llegada del término o cumplimiento del evento en que consiste la condición resolutoria que
limita las funciones del guardador .-

3. Por renuncia del guardador la que debe ser aprobado por la autoridad .-

4. Re........ del guardador .


Extinguida que sea la guarda debe procederse a la rendición de cuenta. Las guardas engendran
obligaciones cuasi contractuales , tanto para el guardador como para el incapaz .

OBLIGACIONES DEL GUARDADOR

El guardador está obligado a:

 Restituir al incapaz su patrimonio según el inventario que se hizo antes de entrar en funciones .-

 Debe traspasar al incapaz todos los bienes que haya adquirido y todas las rentas que haya
percibido en su nombre , y para hacer efectivas estas obligaciones tratándose del tutor , el
pupilo y sus herederos cuentan con la actio tutela directa y tratándose de un curador el incapaz
y sus herederos cuentan con la actio negotiorum gestiorum directa.

OBLIGACIONES DEL INCAPAZ

 Liberar al guardador de las obligaciones contraidas en su interés

 A reembolsarse las expensas necesarias y los útiles

Para hacer efectivas estas obligaciones el tutor cuenta con la actio tutela contraria y el curador
con la actio negotiorum contraria .
GARANTIAS CONTRA LA INSOLVENCIA DEL GUARDADOR

 El incapaz cuenta con un privelegium exigendi que le concede preferencia por sobre los
acreedores quirogrifario
 El emperador Constantino remplazó este privilegio por una hipoteca tácita y general sobre
los bienes del guardador .-
 El incapaz puede hacer efectiva la satis datio rendida por el guardador antes de entrar en
funciones .-
 Si el incapaz no ha podido hacerse pagar por su guardador o por sus fiadores tienen una
acción subsidiaria en contra del magistrado que debiendo haber exigido caución no lo hizo o
se ha contentado con una caución insuficiente .
 Si el incapaz es menor de 25 años puede recurrir a la restitutio iirp.

LAS PERSONAS JURIDICAS

ACTO JURIDICO

Se define coma " la manifestación de voluntad de una o mas parte que se realiza con la intención
de crear, modificar, o extinguir un derecho "

Clasificaciones
1.- Unilateral y Bilateral.
i. Unilateral.- Es aquel que para formar requiere de la manifestación de voluntad de una sola
parte.
ii. Bilateral .- Es aquel que para su formación requiere del acuerdo de voluntades de dos o mas
partes.

Los actos jurídicos bilaterales reciben el nombre de convención , que se define como " el acuerdo de
voluntades que tiene por objeto crear, modificar o extinguir una obligación ".
La convención que tiene por objeto crear derechos recibe el nombre de contrato .Estos se clasifican
en unilaterales y bilaterales , según esta clasificación :

Contrato unilateral "es aquel en el cual una de las partes contratantes se obliga para con la otra ,
la que no contrae obligación alguna " .
Contrato bilateral " es aquel en el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente ,una en
beneficio de la otra ".

2.- Actos jurídicos patrimoniales y de familia.


i. Actos jurídicos de familia es aquel que dice relación con el individuo dentro del grupo
familiar y con las relaciones de este con los demás miembros del grupo.
ii. Actos jurídicos patrimonial es aquel destinado a crear , modificar, o extinguir derechos
pecuniarios.
Los a.j. patrimoniales se dividen en a.j. a titulo gratuito y a.j. a titulo oneroso.
Los a.j. patrimoniales a titulo gratuito " son aquellos en que una parte procura a la otra una
ventaja sin recibir de ella nada equivalente ".
Los a.j. patrimoniales a titulo oneroso "son aquellos en los que cada parte recibe una ventaja a
cambio de lo que a la otra parte le procura ". En suma hay un enriquecimiento y un
empobrecimiento reciproco.
3.- Actos jurídicos intervivos y mortis causa.
i. Los a.j. intervivos "son aquellos que producen sus efectos sin la necesidad de que acontezca
al muerte de su autor o de alguna de las partes" .
ii. Los a.j. mortis causa " son aquellos en que la muerte de su autor o de una de las partes es el
evento esencial para que el acto jurídico produzca sus efectos ".
4.- Actos jurídicos solemnes y no solemnes
i. Los a.j. solemnes " son aquellos respecto de los cuales la ley exige la observancia de ciertas
formalidades sin las cuales el acto jurídico no se considera existente ".
ii. Los a.j. no solemnes " son aquellos en que la voluntad puede expresarse de cualquier forma ".
5.- Actos jurídicos puros y simples y a.j. sujetos a modalidades.
i. Los a.j. puros y simples " son aquellos que producen sus efectos inmediatamente después de
celebrados y para siempre ".
ii. Los a.j. sujetos a modalidades "son aquellos cuyos efectos están sujetos a cláusulas
restrictivas que se denominan modalidades.( plazo, condición y modo ) ".
6.-Actos jurídicos causados y abstractos.
Causa es el motivo jurídico que induce a las partes a contratar.
i. El a.j. causado " es aquel para cuya existencia la ley exige la concurrencia de una causa de
manera que sin ella el acto jurídico no existe ".-
ii. El a.j. abstracto " es aquel respecto del cual la ley no exige la concurrencia de la causa
bastando la mera observancia de las solemnidades para considerar existente al acto".
7.-Actos jurídicos principales y accesorios.
i. Los a.j principales "son aquellos que subsisten por si mismos sin necesidad de otro ".
ii. Los a.j accesorios "son aquellos que tienen por objeto el cumplimiento de una obligación
principal de manera que no pueden subsistir sin ella ".
8.-Actos jurídicos de derecho estricto y de buena fe.-
i. Los a.j. de derecho estricto "son aquellos que solo obliga al tenor de lo pactado ".
ii. Los a.j. de buena fe "son aquellos que no solo obligan al tenor de los pactado sino a todo
cuanto la buena fe y la equidad indique ".

ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO

Son de tres tipos: esenciales , naturales y accidentarios.

1. Esenciales.- Son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en
otro diferente.
Los e. Esenciales se dividen en comunes y especiales .
√ Elementos esenciales comunes son aquellos que deben figurar en toda clase de acto jurídico,
estos se identifican con los requisitos de existencia del acto jurídico.
√ Elementos esenciales especiales son aquellos cuya presencia solo es indispensable para la
existencia de ciertos y determinados actos jurídicos.
2. Naturales .- Son aquellos que sin ser esenciales en el acto jurídico se entienden pertenecerles
sin necesidad de una cláusula . Las partes si lo desean pueden eliminarlos mediante una
cláusula expresa.

3. Accidentales.- Son aquellos que ni esencial ni naturalmente pertenecen al acto legal , y que se le
agregan mediante cláusulas especiales .-

REQUISITOS DEL ACTO JURIDICO

El acto jurídico tiene dos clases de requisitos , de existencia y de validez .


1. Requisitos de existencia.- Son aquellos sin los cuales el acto no puede formarse ,es decir, no
puede nacer a la vida del derecho y estos son :
√ voluntad o consentimiento
√ causa
√ objeto
√ solemnidades en los casos que la ley lo exija

2. Requisitos de validez .- son aquellos que si bien pueden faltar en el acto , su concurrencia le da
una existencia sana. La omisión de un requisito de validez no impide que el acto exista pero lo
vicia y permite anularlo. Son requisitos de validez :
√ Voluntad exenta de vicios
√ Objeto licito
√ Causa licita
√ Capacidad de las partes

VOLUNTAD .- primer requisito

La voluntad se define como " la potencia del alma por lo cual esta se mueve a hacer lo que
desea" ,o " la aptitud para querer algo " .
En los a.j. unilaterales hablamos propiamente de voluntad , en cambio en los bilaterales toma el
nombre de consentimiento que se define como " el acuerdo de voluntades de dos o mas partes sobre
un mismo objeto jurídico ".
La voluntad para ser considerada en el derecho debe ser manifestada.-

Manifestación de la voluntad
√ En forma expresa , si el contenido de ella se revela en forma directa no siendo necesario
deducirlo de la conducta o comportamiento del sujeto.
√ En forma tácita , si el contenido de ese propósito no es revelado de forma explícita o de forma
directa, sino que se deduce de la conducta o comportamiento del sujeto.-

El silencio ( como manifestación e la voluntad)


En si mismo no constituye manifestación de voluntad , no significa ni afirmación ni negación. Sin
embargo en algunos casos la ley atribuye al silencio el carácter de manifestación de voluntad .-

Requisitos para la eficacia jurídica de la voluntad


La voluntad para su completa eficacia jurídica debe ser manifestada, consciente y no viciada .
En el acto jurídico pueden darse dos situaciones , puede haber ausencia total de voluntad , o puede
que la voluntad este afecta a vicios .-
En el primer caso, el acto jurídico no existe , solo tiene una existencia de hecho , pero no existe en
el mundo jurídico .-
En el segundo caso , el acto jurídico existe pero es anulable.

Casos en que hay ausencia total de voluntad .-


√ En caso de demencia o de privación de razón
√ Furiosos
√ Infantes
√ Sordomudos que no puedan darse a entender por escrito.
Los negocios jurídicos celebrados por estos individuos son inexistentes , porque ellos no tienen
voluntad y sin voluntad el acto jurídico no puede existir.-
También hay ausencia de voluntad tratándose del error esencial que es aquel que recae sobre la
naturaleza del acto o contrato o sobre la identidad especifica de la cosa de que se trata . Cuando las
partes incurren en semejante error no pueden dar nacimiento a un acto jurídico . También hay
ausencia total de voluntad en los casos de fuerza física . Consiste en el empleo de procedimientos
materiales de violencia que reducen a la víctima a la condición de un mero instrumento y que
tiene objeto determinarla a prestar su consentimiento .-

Vicios de la voluntad .-
Son : Error, fuerza y dolo

Error.-
Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de una norma jurídica, una cosa, un hecho o una
persona.
Clasificaciones.-
1. Entre error de derecho y error de hecho.-
√ Error de derecho.- Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de un acto jurídico.
Efecto del error de derecho.- por regla general el error de derecho no vicia el consentimiento.-

√ Error de hecho .- Ignorancia o falso concepto de una persona o cosa.

2. Entre error esencial y errores menos esenciales.


√ Error esencial es aquel que recae sobre la naturaleza del acto o contrato o sobre la identidad
especifica de la cosa de que se trata.
El error esencial se divide en e.e. in negotio y e.e. in corpore.
.-E.e. in negotio.- Es aquel que recae sobre la naturaleza del acto o contrato.
.-E.e. in corpore.- Es aquel que recae sobre la identidad especifica de la cosa.
Efectos.- El e.e. produce una ausencia total de voluntad.

√ Errores menos esenciales


.- El error sustancial
.- El error in cualitate
.- El error in cuantitate
.- El error in persona
.- El error en los motivos

El error sustancial.- Es aquel que recae sobre la sustancia o cualidad esencial del objeto sobre el
que versa el acto o contrato.
Efecto del error sustancial.- Para determinar sus efectos hay que distinguir entre negocios
jurídicos de derecho y negocios jurídico de buena fe.
En los negocios de derecho estricto el error sustancial no vicia el consentimiento
En los negocios de buena fe no hay unanimidad de pareceres , ulpiano sostiene que error
sustancial no vicia el consentimiento en tanto que Marcelo y Paulo sostienen lo contrario.
El error in cualitate.- Es aquel que recae en las cualidades accidentales del objeto de que se trata.
Efectos .- Esta clase de error no vicia el consentimiento en caso alguno.

Error in cuantitate.- Es aquel que recae sobre el quantum de la obligación.


Efectos .- Según una decisión del jurista Papiniano la solución es la siguiente : Si el deudor cree
haberse obligado a mas de lo que realmente se obligo , el error in cuantitate no vicia el
consentimiento y el contrato es valido por el monto menor , en caso contrario el error in quantitate
si vicia el consentimiento.

Error in persona.- Es aquel que recae en la persona del otro contratante .


Efectos.- Por regla general no vicia el consentimiento , esto porque generalmente la persona con
quien de contrata es indiferente para los fines que se persiguen al celebrar el acto jurídico .
Excepcionalmente hay ciertos negocios jurídicos que se celebran en consideración a la persona del
otro contratante , estos son los denominados actos jurídicos in tuito persona.
Tratándose de este tipo de negocios, el error en la persona del otro contratante vicia el
consentimiento
Los autores mayoritariamente que el error en la persona que vicia el consentimiento , tratándose de
los negocios in tuito persona , es el error en la identidad del otro contratante y no aquel que recae
sobre las cualidades de la persona . Excepcionalmente el autor Maynz estima que este ultimo
también vicia el consentimiento en esta clase de negocios .
Error en los motivos.- Es aquel que recae en las motivaciones sicologicas que inducen a una
persona a contratar.
Efectos.- El error en los motivos no vicia el consentimiento, ya que las motivaciones que inducen a
un sujeto a contratar solo las conoce él y no habría seguridad en el negocio jurídico si se pudieran
anular los actos alegando que ellos habían sido celebrados por falsa motivaciones .
Excepcionalmente en los tiempos de Adriano se admitió que un error en los motivos ,si era
determinante ,y recaía en un negocio mortis causa , si podía viciar el consentimiento .

FUERZA
Se de define coma la presión física o moral , ejercida sobre la voluntad de una persona para
determinarla a celebrar un acto jurídico. La fuerza puede ser de dos clases : fuerza física o fuerza
moral ( también llamada metus o miedo ).

1. .-Fuerza física .- Es aquella que consiste en el empleo de procedimientos materiales de


violencia que reducen a la víctima a la calidad o la condición de un mero instrumento.- Efectos
: Produce la ausencia total de voluntad.-
2. .-Fuerza moral .- Consiste en amenazar a la víctima con que si no consciente en la celebración
del acto jurídico , sufrirá un daño mayor .
Efectos .- Para precisar los efectos hay que distinguir en : los negocios de derecho estricto y
los negocios de buena fe .-

√ Negocios de derecho estricto .- Para precisar los efectos en los negocios de derecho estricto
es preciso distinguir entre: derecho civil romano y derecho honorario.-

a) Derecho civil romano.- Para el derecho civil romano el acto jurídico bajo el influjo de la fuerza
moral es perfectamente valido , es decir , el derecho civil romano considera que la fuerza moral
no vicia el consentimiento , de allí el aforismo " quisiste a la fuerza , pero quisiste ". El derecho
civil romano admitía si una excepción , pues permitía a aquel que hubiese manumitido a un
esclavo en el circo , por la presión del publico asistente al espectáculo , solicitar la nulidad de
la manumisión , alegando haber sido víctima del miedo .-
b) Derecho honorario.- El derecho honorario mantiene la tradición del derecho civil romano , pero
ofrece a la víctima medios de protección , en virtud de los cuales puede pedir la reparación del
daño sufrido o la rescisión del acto jurídico celebrado bajo los efectos del miedo . El
fundamento para la concesión de estos medio de protección se encuentra en la ilicitud de la
fuerza moral , la que es considerada como un acto reprochable que contraria a las buenas
costumbres .-

Requisitos para la concesión de la protección pretoriana


Para que la víctima del miedo pueda recurrir a cualquiera de los medios de protección pretoriana la
fuerza debe reunir los siguientes requisitos:
i. La fuerza debe ser seria y efectiva y no meramente presumible ,es decir, que la fuerza sea
actual e inminente)
ii. Que la fuerza sea grave , se entiende que fuerza grave es aquella de tal entidad que puede
producir temor a un hombre dotado de normal entereza.-
iii. Que la amenaza sea injusta, es decir, contraria al derecho ya que si se trata del ejercicio de un
poder jurídico la intimidación no es reprochable.-
iv. Que el mal con que se amenace debe ser mayor que el daño que pueda producirse con la
celebración del acto jurídico.-
v. Que la fuerza sea determinante , es decir, que la celebración del acto jurídico debe hallarse en
conexión casual con la amenaza y debe estar determinada por ella .-
Cumpliéndose estos requisitos la víctima puede contar con los siguientes medios de defensa.-
.- La actio quod metus causa
.- La exceptio metus
.- La in integrum restitutio propter metus

√ La actio quod metus causa.- Es una acción que fue creada por el pretor Octavio en el siglo I
antes de Cristo y que persigue obtener una indemnización por el daño sufrido . Requisitos:
además de cumplir ciertos requisitos genéricos , debe cumplir ciertos requisitos especiales, estos
son:
.- Debe haberse cumplido la prestación a la que se obligo la persona víctima del miedo .
.- Aquel que se aprovecho de la prestación ( no necesariamente utilizo la fuerza ) , debe negarse a
restituir su contenido.-
.- La acción debe ser dirigida en contra de quien aplico la fuerza
Finalidad de esta acción .- Es obtener la indemnización del daño sufrido , el monto de la
indemnización varia según si la acción se intenta dentro de un año; contando desde la fecha en que
fue aplicada la fuerza , o fuera de dicho plazo .En el primer caso la acción persigue obtener una
reparación pecuniaria , equivalente al cuádruplo del valor del objeto entregado. En el segundo caso
la acción solo persigue obtener el simplo , es decir, exactamente el valor de la cosa. Con todo el
pretor concedió al reo la posibilidad d eximirse de esta pena restituyendo lo recibido.-

√ La exceptio metus .- Para que esta pueda utilizarse ,la prestación a la que se obligo la víctima
no debe ser cumplida , así , demandado que sea el cumplimiento de dicha prestación , la víctima
puede oponer a tal prestación la exceptio metus y paralizar con ello la demanda de la contraria.-

√ In integrum restitutio propter metus.- Esta tiene por objeto retrotraer a las partes al estado
anterior a la celebración del acto , gracias a ella se borran todos los efectos del negocio
celebrado bajo el influjo del miedo . Para conseguir esta formalidad se contemplaba la iirpm con
otras acciones auxiliares , por ejemplo : si el acto celebrado bajo el influjo del miedo ha
implicado un traspaso de propiedad , la víctima puede rescatar la cosa incluso de manos de un
tercero , empleando una actio rescisoria , similar a la reivindicatoria.-

Efectos de la fuerza moral los negocios de buena fe .- En lo negocios de buena fe la víctima


siempre estuvo protegida por las acciones que nacen del respectivo negocio de buena fe. Tratándose
de esta clase de negocios la fuerza moral cumple con los requisitos antes indicados para obtener la
protección pretoriana , si constituye un vicio del consentimiento .-

EL DOLO
El dolo según Laveo es toda astucia , toda actividad maliciosa o maquinación fraudulenta
empleada para sorprender , engañar o defraudar al otro .-
Campos de aplicación del dolo . El dolo actúa en :
√ En la celebración de actos o contrato , en cuyo caso , en ciertas circunstancias , constituye un
vicio del consentimiento. Este es el dolo precontractual .
√ En la ejecución de los contratos , allí actúa como agravante de la responsabilidad del deudor
que se vale de los medios ilícitos para incumplir sus obligaciones . Este es el dolo contractual.
√ El dolo actúa como un elemento de los delitos civiles.

Clasificaciones del dolo

1. Distingue entre dolo bueno y dolo malo


Dolo bueno.- Consiste en aquella precaución con que cada uno debe defender sus derechos y evitar
todo detreñimiento o perjuicio que pueda ocurrirle por la acción engañosa de un tercero .
Dolo malo .- Corresponde al concepto que señalamos al comienzo.
2. Distingue entre dolo positivo y dolo negativo.
Dolo positivo.- Consiste en un hecho, es decir, hay un despliegue de actividad.
Dolo negativo.- Consiste en una abstención.
Entre las abstenciones dolosas cabe destacar el denominado silencio o reticencia , hay silencio o
reticencia en aquellos casos en que una persona estando obligada por ley , por la circunstancia o la
costumbre , calla y la otra persona celebra entonces un acto jurídico , que no hubiese celebrado si la
primera hubiese hablado.
3. Distingue entre dolo principal y dolo incidental .
Dolo principal.- Es aquel que fatalmente induce a la persona a celebrar el acto jurídico, de manera
que de no mediar este dolo , la persona no había celebrado el acto o contrato.
Dolo incidental.- Es aquel que solo influye en las circunstancias del acto o contrato de manera que
si la víctima lo hubiese conocido . igualmente habría prestado su voluntad , tal vez en condiciones
menos onerosas .

Efectos del dolo .- Para determinar los efectos el dolo es preciso distinguir entre los negocios de
derecho estricto y los de buena fe .

A. Negocios de derecho estricto.- Para determinar los efectos dl dolo hay que distinguir entre el
derecho civil romano y el derecho honorario.

a) En el derecho civil romano.- Para este el dolo no constituye vicio del consentimiento, esto por
que se estima que la víctima del dolo no ha empleado la debida diligencia para evitar el engaño
y en consecuencia es responsable dl perjuicio que ha sufrido. En el derecho clásico sin embargo
se contemplo la posibilidad de prevenir los efectos del dolo insertando en la estipulatio la
denominada cláusula doli , que es aquella en virtud de la cual el pramitente se compromete a no
actuar con dolo en momento alguno del negocio.

b) En el derecho honorario.- Mantuvo el principio del derecho civil romano , es decir, la validez
del acto jurídico celebrado mediando dolo , pero el pretor concedió a la víctima del dolo ciertos
medios de defensa en virtud de los cuales podía perseguir una reparación pecuniaria del daño
sufrido o de la rescisión del acto jurídico .
Los medios de defensa son:
.-La actio doli
.-La exceptio doli
.-La in integrum restitutio propter doli

i. La actio doli.- características:


√ Es una acción penal que persigue una reparación pecuniaria del daño sufrido.
√ Es una acción subsidiaria; solo puede recurrirse a ella si no se cuenta con ninguna otra acción .
√ Debe dirigirse contra el autor del dolo
√ Es infamante
√ En el derecho clásico es anual , es decir , debe ser interpuesta dentro del plazo de un año
contando desde la celebración del acto.
√ La actio doli tiende a obtener el simplo, es decir, exactamente el importe del daño patrimonial
sufrido.
√ Con todo el reo puede eximirse del pago de la pena restituyendo el contenido de la prestación.

ii. La exceptio doli.- El presupuesto básico es que la prestación a que se obligo a la víctima de
dolo no se encuentre cumplida.
iii. La i.i.r.propter doli.- Es una acción cuyo objetivo es retrotraer a las partes al estado anterior
a la celebración del acto o contrato.

B. En los negocios de buena fe.- La víctima del dolo estuvo siempre protegida por las acciones
que nacen del respectivo negocio , es decir , el dolo tratándose de este tipo de acto jurídico si
constituye un vicio del consentimiento , siempre que sea dolo malo , principal y que viniera del
otro contratante. Si el dolo emanaba de un tercero ,el negocio jurídico era perfectamente valido,
pero contra ese tercero podía dirigirse la actio doli a fin de obtener la reparación del daño
sufrido.

LA CAPACIDAD.- segundo requisito

Para que un acto jurídico sea valido es preciso que las partes tengan la capacidad requerida para
celebrar dicho acto jurídico. La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos ,
ejercitarlos ,
y contraer obligaciones. Capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio.
a) La capacidad de goce es la aptitud legal parar adquirir derechos .
b) La capacidad de ejercicio es aquella aptitud legal para poner en practica los derechos en que se
es titular y contraer obligaciones por si mismo, sin el ministerio o la autorización de otro. Por
regla general tiene capacidad de ejercicio todo aquel que no esta afecto as una causal de
incapacidad.

EL OBJETO.- tercer requisito

El objeto de un acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o
extingue.
El objeto de una obligación es la prestación , y esta prestación es la que puede consistir en dar ,
hacer o no hacer alguna cosa.

Requisitos del objeto en el derecho romano.


√ La prestación debe ser física y legalmente posible.- Es físicamente imposible la prestación que
es contraria a las leyes de la naturaleza física. Es legalmente imposible la prestación que es
contraria a la ley.
√ La prestación debe ser licita- Es ilícita la prestación que si bien es legalmente posible , esta
reprobada por el derecho por ser contraria a la moral, a las buenas costumbres o al orden
publico.
√ Debe constituir para el acreedor una ventaja apreciable en dinero.
√ El objeto debe estar suficientemente determinado.- La determinación mínima tratándose de las
obligaciones de dar y hacer relativas a cosas es la determinación genérica.

CAUSA.- cuarto requisito.-

La palabra causa en el derecho romano tiene tres significados .-


1. Se le emplea como sinónimo de fuente de las obligaciones
2. Se le emplea como sinónimo de las solemnidades que deben observarse para considerar
existente al acto jurídico.
3. Se le emplea como sinónimo de motivo jurídico que induce a las personas a contratar.-

Causa en el derecho romano

1. Negocios de derecho estricto


En el derecho antiguo todos los negocios jurídicos eran de derecho estricto y solemnes y la
observancia de las solemnidades era lo que determinaba en definitiva la validez o no del acto
jurídico. Esta solución del derecho civil fue atenuada por el pretor , el pretor concedió a los
obligados sin causa o por causa ilícita una exceptio doli que perseguía una reparación pecuniaria
por el daño
El propio derecho civil romano termino por admitir en la necesidad de que el acto jurídico tenga
causa y esta causa sea licita y creó ciertas acciones de repetición que permiten al que se obliga sin
causa o por una causa ilícita la devolución de lo pagado , esta acciones encuentran su fundamento
en el enriquecimiento sin causa .
Acciones de repetición.-

a) La condictio ob turpem vell in justam causa .- Esta condictio se concede contra aquel que se ha
enriquecido con una prestación hecha a fin de que ejecute o se abstenga de un hecho inmoral.
b) Condictio sine causa.- Esta se concede al que ha pagado sin causa.
c) Condictio causa data , condictio non secuta .- Esta acción se concede en los casos en que el
enriquecimiento de una persona resultaba de una prestación hecha en vista de una finalidad que
no se realizaba .-
d) Condictio in deviti.- Se concede a aquel que ha pagado pendiente una condición suspensiva.-

2. Negocios de buena fe.-


Causas en los negocios de buena fe .- Estos no subordinan su validez a la observancia de
formalidades , estos negocios llevan por si mismos por su propia naturaleza una causa y, si esta
llega a faltar o es ilícita , el acto no es valido.-

Hay que distinguir entre los contratos bilaterales perfectos , los contratos reales y los contratos
innominados.-
.- Contratos bilaterales perfectos .- Son aquellos que desde su perfeccionamiento ambas partes
resultan obligadas, en estos negocios la obligación de una de las partes contratantes sirve de causa
para la otra y viceversa.
.- Contratos reales .- Son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa . En estos contratos
reales la entrega de la cosa sirve de causa para la obligación de devolverlas.-
.- Contratos ignominados.- Son aquellas convenciones creadoras de derechos dotadas de acción ,
pero que carecen de nombre propio y cuya reglamentación esta entregada por entero a las partes
.Estos contratos ignominados se clasifican en:
.- Doy para que des
.- Doy para que hagas
.- Hago para que des
.- Hago para que hagas

En estos contratos ignominados la prestación cumplida por una de estas partes sirve de causa a la
obligación de la otra , si ninguna prestación esta cumplida no hay contrato.
FORMALIDADES.-

Las formalidades son requisitos externos con los que se rodea la manifestación de la voluntad

Las formalidades constituyen un genero dentro del cual se subdistinguen:

.-Las solemnidades.- son aquellos requisitos externos prescritos por la ley como indispensable
para la realización del acto jurídico.-

.-Las formalidades habilitantes.-Son aquellos requisitos necesarios para completar la capacidad del
incapaz o para protegerlo.-

.-Las formalidades de prueba.-Estas están constituidas por determinadas formas que sirven como
principal medio de prueba del acto jurídico.-

.-Las medidas de publicidad ,que se dividen en de simple noticia y sustanciales.-


Las de simple noticia son aquellas que tienen por objeto llevar a conocimiento de terceros
absolutos ciertas relaciones jurídicas que pueda tener intención en conocer.-
Las sustanciales son aquellas que tienen por objeto no solo divulgar la existencia de ciertos actos
jurídicos , sino que precaver a los llamados terceros interesados o relativos

Obs.- Terceros absolutos son aquellos que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes,
en tanto que terceros relativos o interesados son aquellos que están o estarán en relación jurídica
con las partes .-

ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL ACTO JURIDICO

MODALIDADES .-
Es toda modificación introducida por la ley o por las partes en las consecuencias morales del acto
jurídico.-
√ Plazo
√ Condición
√ Solemnidades
√ Modo
√ Accesio
√ Alternativas

La condición
Se define como el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un acto
jurídico. Elementos constitutivos de una condición , son dos:

1) El hecho en que consiste debe ser futuro , que sea futuro significa que debe realizarse en el
tiempo que está por venir, es decir, después de celebrado el acto condicional , en consecuencia
no hay condición si el hecho en que esta consiste es presente o pretérito, aunque no se tenga
certeza acerca de su realización . Si el hecho existe o ha existido el acto jurídico se considera
puro y simple y la condición se considera como no impuesta. Si el hecho no existe o no ha
existido el acto jurídico no tiene importancia.-
2) Que el hecho en que consiste tiene que ser incierto , es decir, deber tratarse de un
acontecimiento que puede o no suceder, por esta razón la muerte de una persona no constituye
condición.

Clasificación de las condiciones

1. Divide en condiciones positivas y condiciones negativas

√ Condiciones positivas .-Es aquella que consiste en que una cosa acontezca.-
√ Condición negativa.- Es aquella que consiste en que una cosa no acontezca
Lo que determina que una condición sea positiva o negativa es que si ella modifica o no el estado
actual de cosas y no la forma gramatical en que ella se expresa.-

2. Divide en condiciones posibles y condiciones imposibles


La imposibilidad puede ser física o moral.-
√ Condición física imposible.- Es aquella que es contraria a las leyes de la naturaleza física.-
√ Condición moralmente imposible .- Es aquella que consiste en un hecho prohibido por las leyes
o contraria a las buenas costumbres o al orden publico.-

Efectos de las condiciones imposibles .-


√ Efectos de las c.i.fisicas .- Para determinar sus efectos hay que distinguir si ella s encuentra en
un contrato o en un testamento.

Contrato.- En este caso debemos distinguir si ella fue impuesta positiva o negativamente.-
a) Si la condición fue impuesta positivamente , su inserción anula la manifestación de voluntad ,
esto porque según los autores resulta evidente que la parte no quería obligarse .
b) Si la condición ha sido impuesta negativamente , esta se ............. como impuesta y el acto
jurídico se considera puro y simple.-
Testamento .-Se considera que la institución de heredero, el legado y el fideicomiso sujeto a una
condición físicamente imposible, es puro y simple ya que la condición siempre ............no escrito,
sin importar como haya sido impuesta la condición.

√ Efectos de la c.i. morales .- Siempre produce el mismo efecto , anula el acto.-

3. Divide en condiciones suspensiva y resolutorias.-

√ Suspensiva.-Es aquel hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento de un derecho.
√ Resolutoria .-Es aquel hecho futuro e incierto del cual depende la resolución o extinción de un
derecho.-
La condición resolutoria se divide a su turno en : c.r.ordinaria, c.r.tácita, y el llamado pacto
pretoriano.
i. Condición resolutoria ordinaria.-Es aquel hecho futuro e incierto del cual depende la
extinción de un derecho, que no consista en el incumplimiento de una de las partes de lo
pactado.-
ii. Condición resolutoria tácita.- Es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral y que
consiste en el hecho de no cumplirse por una de las partes lo pactado. Verificando que sea el
hecho en que esta condición consiste , el contratante que ha cumplido o que está llano a
cumplir tiene derecho a demandar a su arbitrio el cumplimiento forzado de la obligación o la
resolución dl acto jurídico, cualquiera de los dos , mas indemnización de perjuicios.-

iii. El pacto comisorio.- En un comienzo era una cláusula que se incluía en la compraventa ,virtud
de la cual se convenía que quedaría sin efecto el contrato si el comprador no pagaba el precio
dentro de un plazo determinado.Verificado que fuese dicho hecho el vendedor puede exigir a
su arbitrio el pago del precio o la resolución del contrato , cualquiera de los dos , mas
indemnización de perjuicio. Con el tiempo se llegó a entender por pacto comisorio la condición
resolutoria tácita expresada.-

4. Distingue entre condiciones potestativas, casuales y mixtas

i. Potestativas .- Es aquella que depende de la voluntad o de un hecho del acreedor o del


deudor .estas se clasifican en : meramente potestativas y simplemente potestativas.
√ Meramente potestativas. Son aquellas que dependen de la pura o mera voluntad de
una persona .
√ Simplemente potestativas. Son aquellas que consisten en un hecho voluntario del
acreedor o del deudor , pero que ordinariamente no se omite o no se verifica con justo
motivo.

ii. Casuales. Son aquellas que dependen del azar, de un hecho o de la voluntad de un tercero.-

iii. Mixtas. Son aquellas que dependen en parte de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte
de la voluntad de un tercero o del acaso.

Las únicas condiciones que no sirven son las condiciones suspensivas puramente potestativas
que dependen de la voluntad del deudor , esto porque no hay voluntad de obligarse.

ESTADOS . ( esta no es una clasificación)


Una condición ,de cualquier tipo , puede encontrarse en tres estados distintos .
i. Pendiente .- Es aquella que todavía no se ha realizado y que se ignora si se realizara o no.
ii. Cumplida.- Es aquella que se ha realizado.
iii. Fallida.- Es aquella que fuera de toda duda no se realizará , es decir , el hecho en que
consiste no se ha realizado y se sabe de cierto que no se realizará .-

Efectos de las condiciones.-

Para determinarlos debemos distinguir si se trata de una condición suspensiva o resolutoria y en


ambos casos debemos determinar el estado en que se encuentra.

Condición suspensiva.-
Condición suspensiva pendiente. Pendiente una condición suspensiva el derecho no nace , no
existe y por lo mismo el acreedor condicional no puede exigir el cumplimiento de la obligación.
Si el deudor condicional paga pendiente la condición suspensiva está autorizado para exigir la
devolución de lo pagado porque paga lo que no debe y cuenta al efecto con la condictio in deviti.
Si el acreedor condicional recibe la cosa debida condicionalmente , el tiempo que la tiene en su
poder no le sirve para usucapir , es decir , para adquirir el dominio de la misma por usucapión ,
no obstante que el derecho pendiente la condición suspensiva no ha nacido dado que existe un
germen de derecho , el acreedor puede solicitar ciertas medidas conservativas, estas son:
i. La separación de los bienes
ii. La missio in posesionem rei conservandi causa .- Solicitar que se entregue la cosa
condicionalmente debida a un tercero.-

Condición suspensiva cumplida.- Cumplida la condición suspensiva el derecho que hasta entonces
ha estado en la calidad de germen adquiere consistencia, es decir, nace. A partir de entonces el acto
jurídico produce todos sus efectos cual si fuese puro y simple. Es tal la fuerza de la condición
suspensiva cumplida que modernamente la ley le atribuye un efecto retroactivo , es decir, cumplida
la condición suspensiva se considera que el acto desde su celebración misma fue puro y simple. En
el derecho romano la situación es discutida , para Raveau y la mayoría de los autores , el derecho
romano no otorgaba este efecto retroactivo.-

Condición suspensiva fallida .- En este caso se desvanece la expectativa del acreedor


condicional. El acto jurídico se borra por completo , tanto para el futuro como para el pasado y
se considera que no ha existido jamas.-

Condición resolutoria .-

Condición resolutoria pendiente .- Pendiente la condición resolutoria , el acto jurídico produce


todos sus efectos cual si fuese puro y simple.-

Condición resolutoria cumplida.-Cumplida la condición resolutoria , las cosas vuelven al


estado en que se encontraban a la fecha de celebración del acto jurídico condicional y las
partes deben ser colocadas en la misma situación en que se encontraban antes de su celebración.-

Condición resolutoria fallida .- Fallida la condición resolutoria el derecho del acreedor


condicional se consolida definitivamente y el acto jurídico se considera puro y simple desde su
celebración.-

Indivisibilidad de las condiciones

La indivisibilidad de las condiciones en que si son varias las condiciones copulativamente


impuestas deben cumplirse todas ellas para que estas produzcan sus efectos.-

PLAZO.-
Se define como un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un
derecho.-
Elementos constitutivos del plazo.
i. El hecho en que consiste debe ser futuro
ii. Que sea cierto. Inevitablemente va ha llegar.

Paralelo entre plazo y condición

Semejanzas
√ Ambos son hecho futuros
√ De ambos puede depender la extinción de un derecho
√ Ambos permiten mientras se encuentran pendientes la adopción de medidas conservativas

Diferencias
√ El plazo es un hecho cierto y la condición incierto
√ La condición suspensiva afecta al nacimiento de un derecho , en cambio, el plazo
suspensivo afecta al ejercicio.-
√ La condición puede encontrarse en tres estados en tanto que el plazo en dos
√ Todo lo que se paga mediante la condición suspensiva pendiente puede repetirse
mientras ellas no se cumpla , en tanto que lo que se paga pendiente un plazo suspensivo no
esta sujeto a repetición

Clasificaciones del plazo

1) Distingue entre plazo expreso y plazo tácito


a) Plazo expreso .- Es aquel que las partes estipulan en el acto jurídico
b) Plaza tácito.- Es aquel que necesariamente resulta de la naturaleza del acto jurídico.
El plazo tácito , en realidad no constituye una modalidad , es tan solo el tiempo racional
necesario para cumplir la obligación .-

2) Distingue entre plazo determinado y plazo indeterminado .


a) Plazo determinado .- Es aquel en que se sabe el día en que se realizará el hecho
futuro e inevitable .-
b) Plazo indeterminado.- Es aquel en que se ignora el día en que ocurrirá el hecho futuro
e inevitable.-

3) Distingue entre plazo convencional ,legal y judicial.-

a) Legal .- Es aquel que establece la ley


b) Convencional.- Es aquel que establecen las partes .-
c) Judicial .- Es aquel que establece el juez

4) Distingue entre plazo suspensivo y plazo extinto .


a) Plazo suspensivo.-Es aquel acontecimiento futuro y cierto desde el cual comienza a
producir sus efectos el acto jurídico.-
b) Plazo extintivo.- Es aquel acontecimiento futuro y cierto hasta el cual durarán los
efectos del acto jurídico.-
Efectos del plazo

1. Plazo suspensivo

a) Plazo suspensivo pendiente.- Pendiente el plazo suspensivo el derecho existe , el


plazo suspensivo solo afecta a la exigibilidad del derecho , no su existencia , en consecuencia
:
i. Pendiente el plazo suspensivo el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación.
ii. Si el plazo está sólo establecido en interés del deudor , este puede renunciar a él y pagar antes
del vencimiento del plazo.
iii. El que paga antes del vencimiento del plazo no puede solicitar la devolución de lo pagado.

b) Plazo suspensivo cumplido.- Cumplido el plazo suspensivo el derecho es plenamente


exigible y el acto jurídico produce todos sus efectos cual si fuese puro y simple.-

2. Plazo extintivo

a) Plazo extintivo pendiente.- El acto jurídico produce todos sus efectos cual si fuese
puro y simple.-
b) Plazo extintivo cumplido.- Para determinar sus efectos hay que distinguir el derecho
clásico del justineaneo y en el derecho clásico los negocios de derecho estricto de los de
buena fe.-

En el derecho clásico

Negocios de derecho estricto.- Tratándose de los negocios de derecho estricto y especialmente


la estipulatio, estos no admitían la limitación ad tempus , pero si se había pactado plazo , el
deudor podía rechazar la pretensión del acreedor que quería continuar con la obligación mas
allá del plazo , empleando la exceptio doli o la exceptio de pacto. Esto era así porque la
obligaciones se consideraban perpetuas , esto es solo podían ser extinguidas por los modos
contemplados en el derecho civil romano , y el derecho civil romano contemplaba el plazo
extintivo.

Negocios de buena fe .- En los negocios de buena fe la llegada del plazo extingue la


obligación .-

En el derecho justineaneo

Este admite la plena eficacia del plazo extintivo, de manera que llegado el plazo el derecho se
extingue .-

Computo del plazo

Desde la reforma de calendario , hecha por Julio Cesar el año tuvo 365 días . Cada día
comienza a media noche y termina a la medianoche del mismo día. Teniendo eso presente , el
computo puede ser : natural o civil, y continuado o útil.-
Computo natural.- Es aquel en que se cuenta de momento a momento , es decir, se empieza a
contar desde la hora en que se pacta , hasta la misma hora del vencimiento.-

Computo civil.- Es aquel en que se cuenta considerando al día como una unidad indivisible ,
que corre de medianoche a medianoche.-

Computo continuado.- Es aquel que se hace sin deducir día alguno.-

Computo útil.- Es aquel en que se descuentan todos aquellos días en que por cualquier motivo
no se ha podido ejercer un derecho.-

MODO
Es un gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad , de su concepto se desprende que
es un elemento accidental propio de los acto jurídicos a titulo gratuito . Es decir , en términos
prácticos el modo consiste en poner al beneficiario de aun liberalidad , la obligación de dar un
determinado destino a todo o parte de los bienes que se le otorgan. Debe tenerse presente que
la imposición de este gravamen no hace perder al negocio su carácter de gratuito , ya que el
gravamen no tiene el gravamen no tiene el carácter de contraprestación. Tampoco hay que
confundir el modo con una condición potestativa , porque la eficacia del acto jurídico gratuito
no depende del cumplimiento del gravamen , éste tiene vigencia plena desde el primer
momento.

Efectos del modo

Para determinar los efectos del modo debemos distinguir el derecho clásico del derecho
justineaneo.-

Derecho clásico.- En este derecho , si el gravamen impuesto persigue un fin imposible o


ilícito , se estima el modo como no impuesto .ahora bien si el gravamen persigue un fin posible
y licito , sólo existen vías indirectas para conseguir el cumplimiento del modo .

Derecho justineaneo.- Si el gravamen persigue un fin ilícito e imposible , el modo se


considera como no impuesto, si persigue un fin licito y posible el disponente y sus herederos
cuentan con una acción para reclamar la devolución de la liberalidad al beneficiario que no
había cumplido con el modo. Pueden , empleando la condictio causa data causa non secuta ,
pedir la devolución de la liberalidad y además cuentan con una acción para exigir el
cumplimiento del modo, la actio civilis in certi prescriptis rervis (acción que permite obtener el
efecto forzado del modo).

OTRAS MODALIDADES.-

1. El lugar.- Consiste en la indicación del lugar en que debe cumplirse con la obligación
, es decir , donde debe hacerse el pago.

Efectos del lugar.-


.-El deudor debe cumplir con su obligación en el lugar indicado
.-El acreedor debe perseguir al deudor ante el magistrado del lugar fijado para el pago.
.-De la designación de un lugar para el pago resulta un plazo tácito .-

2. Alternativa .- es una modalidad que recae sobre le objeto de la obligación y


determina el surgimiento de una obligación alternativa.- obligación alternativa .- Es aquella
en que se deben dos prestaciones, de manera que el cumplimiento de una de ellas basta para
liberar al deudor.-

3. Accesio.- Consiste en la designación de una persona para recibir el pago en lugar del
acreedor . Esta modalidad es útil en aquellos casos en que el acreedor se encuentra ausente
el ida del pago. El designado para recibir el pago solo puede recibir el pago y no puede
demandarlo.

EFECTOS DE LOS ACTOS JURIDICOS.-


El principio básico e esta materia es que los actos jurídicos solo producen entre las partes y no
aprovechan ni perjudican a las personas que no contribuyeron a formarlos , esto es a terceros .-

LAS PARTES
Son aquellas personas que personalmente o " representadas " concurren a la formación del acto ,
respecto de estas personas , e/d de las partes , el acto jurídico produce todos sus efectos .

TERCEROS
Son toda persona que no ha participado ni ha sido validamente representada en la generación del
acto.-

Los terceros se dividen en : Terceros absolutos y en Terceros relativos

Terceros absolutos .- Son aquellos extraños a la formación del acto que no están ni estarán en
relaciones jurídicas con las partes.- Respecto de ellos el acto no produce efecto alguno .
Excepcionalmente hay algunos actos que por su naturaleza producen efectos absolutos , es decir
producen efectos erga omnes.

Terceros relativos .- Son aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes , ya sea
por su propia voluntad o por disposición de la ley .-
Entre estos terceros relativos o interesados se encuentran los causa - habientes . Es una palabra
genérica que se emplea para designar a cualquier persona que deriva el todo o parte de sus
derechos a otra que se llama autor . El causa -habiente respecto de estos derechos se encuentra en
el lugar y situación de su autor . Los causahabientes pueden ser.-

A titulo singular
A titulo universal
Son a titulo personal aquellos que suceden a su autor en una o mas especies indeterminadas de un
genero indeterminado.-
Son a titulo aquellos que suceden a su autor en todos sus bienes o en una cuota de ellos , la sucesión
puede además operar por acto entre vivos o mortis causa.-
LA REPRESENTACION EN EL DERECHO ROMANO

La representación es una ficción jurídica en virtud de la cual los efectos de los actos jurídicos
celebrados por una persona se radican en le patrimonio de otra. El derecho romano no admite la
representación a diferencia de nuestro derecho civil moderno que claramente establece que lo que
una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarlo
produce respecto del representado iguales efectos que di hubiere contratado el mismo.-

En la representación intervienen dos sujetos ; representante y representado .-


Representante .- Es aquel que obra por cuenta de otro
Representado .- Es aquella persona por cuya cuenta un tercero celebra un acto jurídico.-
La representación puede ser voluntaria o legal .-
Voluntaria.- Es aquella que surge del acuerdo de las partes , esta encuentra su origen en el mandato
Legal.- Es aquella que ha sido establecida por la ley.-
En Roma prevaleció el principio de la no representación o representación mediata , en la que
intervienen dos sujetos : el mediador y aquel por cuya cuenta este actúa , el mediador no sustituye
a la persona en cuyo beneficio obra , de manera que los actos por él celebrados producen todos sus
efectos en él , en su patrimonio , es decir es el mediador el que resulta sujeto activo o pasivo de las
obligaciones que emanan del acto jurídico celebrado , con posterioridad el mediador debe
traspasar los efecto del acto jurídico a la persona de quien recibió el encargo y esta debe liberarse
de toda obligación .-

Este principio de la no representación fue suficiente para el derecho romano


a) Porque en un comienzo el flujo de bienes en roma era escaso
b) Porque el pater se valía de sus hijos y esclavos como instrumentos de adquisición .

Sin embargo cuando el comercio cobra importancia pro las conquistas territoriales se introdujeron
ciertas reformas que de hecho sin consagrar jurídicamente el principio de representación inmediata
llegaron a esta por vía de excepción . Estas reformas consistieron en la creación de las acciones de
cualidad agregada.-

You might also like