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FUENTES DEL DERECHO

Con el nombre de fuentes del derecho se conoce a los hechos, a los elementos que
dan origen al derecho. También se denomina así a las formas a través de las cuales se
manifiesta el derecho. Las fuentes del derecho se dividen en fuentes históricas, fuentes
reales y fuentes formales.
Fuentes históricas.
Son aquellos documentos a través de los cuales conocemos el texto de una ley antigua
o bien lo que se ha considerado como derechos en tiempos pasados.
Entre estas fuentes figuran el decálogo Hebrero, las leyes de solón, la ley de las doce
tabla, las siete partidas de Alfonso el sabio, el fuero juzgo y el código de Napoleón.

Fuentes reales. Si con el nombre fuentes de derecho se considera en la doctrina y en


la legislación a los hechos o elementos que efectivamente dan origen al derecho, las
fuentes reales vendrían a ser las verdaderas fuentes del derecho.

Las fuentes reales son los hechos o fenómenos económicos, sociales políticos y
culturales que determinan el nacimiento de las normas jurídicas; se refieren a las
sustancias, materia, contenidos de tales normas. Se les conocen también con el
nombre de fuentes materiales. Por ejemplo, las necesidades y la condición económica y
social de los trabajadores con respecto a los empresarios, hicieron surgir derecho del
trabajo, que viene a tener un contenido esencialmente económico- social.
Fuentes formales. Son los modos, los medios a través de los cuales se manifiesta el
derecho. El jurista italiano coviello dice asi: “los medios por los cuales se establece la
norma jurídica han recibido el nombre de fuentes de derecho” .

Clemente Soto Álvarez expone que “son los procesos de creación de las normas
jurídicas”.
Tradicionalmente se ha designado con el nombre de fuentes de derecho a los medios a
través de los cuales el derecho se exterioriza.
Las fuentes formales se clasifican de la manera siguiente: la ley, la costumbre, la
jurisprudencia y la doctrina. Algunos autores agregan los principios generales del
derecho y la equidad.
La ley. Breve Referencia Histórica. En el tiempo no fue la ley norma que apareció
primero en la historia jurídica como forma de manifestación del derecho.
La ley más antigua que se conoce es el código de Babilonia o código de Hammurabi,
promulgado más o menos 2,000 años antes de Jesucristo. Después de este, en la
antigüedad, aparece solo de tiempo en tiempo otras leyes importantes, entre las cuales
recordamos el Decálogo Hebreo, publicado en el siglo XII antes de J, C., las leyes de
solon, en Atenas, que datan del siglo VI antes de J, C. y la ley de las doce Tablas que
se cree fue promulgada en Roma en el siglo V antes de J,C. Las XII Tablas se
expusieron en el foro al público, dice Camus, hasta el siglo III, siendo destruidas al ser
encendida la ciudad, pero sus preceptos se transmitieron oralmente hasta que fueron
reconstruidas.

Desde finales del siglo XVIII, con el codigo de Federico el grande de Prusia y , desde el
siglo pasado , con el código de napoleón de 1804, la ley ha venido adquiriendo mucha
importancia hasta en convertirse en la forma principal de manifestación del derecho.
Según Tomas de Aquino la palabra ley deriva del verbo latino “ligare”, basándose en la
ley del lazo que liga la voluntad humana, constriñéndola a obrar en determinado
sentido. Sin embargo, los escritores antiguos lo hacen derivar del latín “lex legis”porque
en Roma las leyes se agravaban en tablas que se exponían al público para que este las
leyese.
Su definición y característica.
El notable jurista guatemalteco –español Luis Recasens sich explica que la ley , en
sentido material “es toda disposición jurídica escrita de carácter general , que es dictada
deliberada y conscientemente por los órganos con competencia para ello”. Giorgio del
Vecehio señala que la ley “ es el pensamiento jurídico, deliberado y consiente,
expresado por órganos adecuados asociada” . Por su parte, jurisconsulto francés
Francisco Gery define la ley como “una regla jurídica general con el carácter obligatorio
, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para
desarrollar la función legislativa” .

Entonces podemos decir que la ley es la norma escrita de observancia general y


obligatoria, elaborada y deliberada y conscientemente por un organismo competente
para ello.
Sus características son las siguientes:
a. Es una norma escrita;
b. Es general;
c. Es obligatoria;
d. Es abstracta;
e. Sus efectos son para el futuro , excepcionalmente tiene efecto retroactivo;
f. Es permanente;
g. Es elaborada consciente y deliberadamente por un órgano competente para ello.
h. Emana del poder público.
Jerarquía de las leyes.
Cuando empleamos el termino ley incluimos en el las leyes constitucionales las ley
ordinarias, los códigos , los reglamentos y los tratados y convensiones internacionales.

En consecuencia nos encontramos con normas que tienes diversas formalidad y que
guardan diferente jerarquía, esto es , que no tiene l mismo rango y ,por lo tanto, están
supraordinadas o subordinadas unas con respeto a otras.
Las leyes fundamentales o constitucionales ocupan el rango superior de la escala
jerárquica y , dentro de ellas, destaca la constitución o carta fundamental. Las leyes
ordinarias constituyen normas jurídicas subordinarías a la constitución. Los códigos
ocupan lugar similar. No hay entre estos y las leyes ordinarias ninguna diferencia
profunda, sino más que de extensión de la materia que regulan. Mientras que los
códigos responde a una reglamentación de conjunto como el Código Civil , el Codigo de
Comercio, las leyes ordinarias se refieren a materiales más limitadas , con la Ley de
Banco , la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Los reglamentos son normas jurídicas de inferior rango, son mandamientos de


autoridad administrativa, desarrolla y facilita la aplicación de las leyes ordinarias. Son
leyes en sentido material, no formal. Asi como las leyes ordinarias no pueden
contrariarlas disposiciones de la constitución, los reglamentos no pueden contrariar lo
establecido en las leyes ordinarias. En caso de hacerlo sería nulo ipso jure.
Los tratados y convenciones internacionales están , generalmente , subordinados a la
constitución , por lo que les corresponde el mismo rango o jerarquía que las leyes
ordinarias. Sin embargo , hay Estados en los cuales tienen rango superior a las leyes
ordinarias , equiparadas por su jerarquía a las normas constitucionales o estado por
encima de estas.

El proceso legislativo.
El proceso legislativo se compone de las siguientes etapas: iniciativa , discusión
Aprobación, sanción, promulgación e iniciativa de la vigencia.

Iniciativa: consiste en llevar a la atención del organismo legislativo un proyecto de ley.


Discusión es la deliberación de que es un objeto un proyecto de ley en el seno del
organismo legislativo.
Aprobación es el acto por medio del cual el organismo legislativo manifiesta su
conformidad con un proyecto de ley ya discutido.

Sanción es la aceptación de la ley por el organismo ejecutivo. Su rechazo se llama


“veto”.
Promulgación consiste en declarar como obligatoria la ley por parte del organismo
ejecutivo.
Su publicación tiene lugar cuando se da a conocer a su destinatarios atreves de los
medios de comunicación correspondientes.
La iniciación de vigencia es el momento en el cual la ley empieza a hacer obligatorio.
Hay dos sistemas de iniciación de la vigencia: el sincrónico y el sucesito:
En el sincrónico la ley entra a regir simultáneamente en todo el territorio nacional; en
cambio, en el sistema sucesivo, la ley empieza a regir primero en algunos lugares y
después en otros, sucesivamente, según la distancia y los medios de comunicación.

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